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經(jīng)濟糾紛的認定精品(七篇)

時間:2023-10-30 11:15:05

序論:寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相,好投稿為您帶來了七篇經(jīng)濟糾紛的認定范文,愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑,助力您的創(chuàng)作。

經(jīng)濟糾紛的認定

篇(1)

一、堅持“先刑后民”是嚴肅執(zhí)法的需要,既有司法解釋的明確規(guī)定,又是司法實踐中的一貫要求和做法

在我國現(xiàn)行立法中,對違法行為根據(jù)其不同性質(zhì)、情節(jié)、危害程度可分別進行民事、行政、刑事處罰。刑罰作為最嚴厲的強制手段,不僅可以剝奪犯罪人的財產(chǎn)權(quán)利,而且可以剝奪其政治權(quán)利、人身自由權(quán)利乃至生命。因此,它只是國家專門對付犯罪的特殊手段,只能對犯罪人適用。與民事強制手段、行政強制手段以及其他各種強制手段相比,它也只能是最終極的選擇。在實施刑事處罰過程中,不論從其使用的手段、方法,還是產(chǎn)生的后果看,與此同民事、行政等處罰有著本質(zhì)的區(qū)別。在刑事犯罪與民事責任交織的案件中涉及到一個共同的問題是對經(jīng)濟損失的追償和民事責任的評判。在民事糾紛案件的審理中,我們可以依法作出判決,也可以組織雙方當事人進行調(diào)解、和解,在責任的劃分和對損失的追償問題上當事人充分的自主權(quán)。在刑事犯罪案件的審理中對贓款贓物的追繳和非法所得的沒收是不附帶任何條件的,不管是善意取得,還是惡意取得(在民事法律中有不同的規(guī)定,如票據(jù)法中就有對善意取得的規(guī)定),不需要征求案件當事人的意見,這樣更利于挽回損失,維護國家、集體、個人和其他經(jīng)濟組織的合法權(quán)益,維持法律的尊嚴。如果在審理民事糾紛案件中發(fā)現(xiàn)有刑事犯罪嫌疑而不移送偵查機關(guān),將產(chǎn)生以下后果:一是可能放縱犯罪;二是刑事犯罪一旦成立,將對贓款贓物的追繳和非法所得的沒收以及對被告人處以財產(chǎn)刑難以執(zhí)行;三是民事判決所確認的民事責任將會有重大變更,無法執(zhí)行;四是可能要通過審判監(jiān)督程序撤銷民事判決,影響了執(zhí)法的嚴肅性,增加了訴訟成本和當事人的訴訟負擔。

針對在審理經(jīng)濟糾紛案件中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪不能得到及時查處的問題,早在1985年8月19日最高法院、最高檢察院、公安部就下發(fā)了法(研)發(fā)(1985)17號《關(guān)于及時查處在經(jīng)濟糾紛案件中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟犯罪的通知》,該通知明確規(guī)定對查處的經(jīng)濟糾紛案件中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟犯罪的有關(guān)材料應(yīng)分別移送給有管轄權(quán)的公安機關(guān)或檢察機關(guān)偵查、起訴。同年12月9日最高法院下發(fā)了法(研)發(fā)(1985)27號《關(guān)于審理經(jīng)濟糾紛案件發(fā)現(xiàn)違法犯罪必須嚴肅執(zhí)法的通知》,該通知重申了人民法院在審理經(jīng)濟糾紛案件中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪,必須追究刑事責任,不能只當作經(jīng)濟糾紛案件來處理,放縱犯罪分子。1987年3月11日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部又聯(lián)合下發(fā)了法(研)發(fā)(1987)7號《關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪,必須及時移送的通知》,該通知再次強調(diào)了在審理經(jīng)濟糾紛案件中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪的應(yīng)及時移送。從上述幾個通知精神中不難看出,最高司法機關(guān)對經(jīng)濟糾紛案件中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪的,應(yīng)及時移送偵查、起訴、審判的意見是明確一致的。一旦移送,經(jīng)濟糾紛部分的審理工作就必然要中止。因此,刑事優(yōu)先的精神是顯而易見的。由于在司法實踐中,對在審理經(jīng)濟糾紛案件中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟犯罪,在什么情況下必須全案移送,什么情況下對涉及的經(jīng)濟犯罪與經(jīng)濟糾紛可分開審理,存在認識上的分歧,加之受利益驅(qū)動的影響,真正能及時移送的不多。針對這種情況,最高法院于1998年4月21日了《關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》(自1998年4月29日起施行)的司法解釋。該解釋第1條、第10條規(guī)定:同一公民、法人或其他經(jīng)濟組織因不同的法律事實,分別涉及經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟犯罪嫌疑的,經(jīng)濟糾紛案件和經(jīng)濟犯罪嫌疑案件應(yīng)當分開審理。人民法院在審理經(jīng)濟糾紛案件中,發(fā)現(xiàn)與本案有牽連,但與本案不是同一法律關(guān)系的經(jīng)濟犯罪嫌疑線索材料,應(yīng)將犯罪嫌疑線索材料移送有關(guān)公安機關(guān)或檢察機關(guān)查處,對經(jīng)濟糾紛案件繼續(xù)審理。這兩條規(guī)定表明,只有在因不同法律事實或法律關(guān)系分別涉及經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟犯罪嫌疑時才分開審理。如果是基于同一法律事實或法律關(guān)系而涉及的經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟犯罪嫌疑的,則應(yīng)當根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部的規(guī)定移送偵查、起訴。此外,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第78條和《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行(中華人民共和國刑事訴訟法)若干問題的解釋》第99條的規(guī)定,同樣確定了“刑事優(yōu)先”的原則。

二、在司法實踐中,如何正確理解和執(zhí)行“刑事優(yōu)先”原則

筆者認為,首先是樹立大局觀念,公、檢、法三機關(guān)應(yīng)統(tǒng)一認識,統(tǒng)一協(xié)調(diào),不要各自為政,打擊犯罪,保護當事人合法權(quán)益是我們共同的任務(wù),要克服利益驅(qū)動和地方保護主義思想,嚴格依法辦事。在司法實踐中可根據(jù)不同情況采取不同方法來處理基于同一法律事實或法律關(guān)系而涉及的刑民交織的案件。

(一)關(guān)于立案問題。對于當事人以民事(經(jīng)濟)糾紛向人民法院起訴的,人民法院應(yīng)按照民事訴訟法規(guī)定的起訴條件予以審理。經(jīng)審查認為符合起訴條件的應(yīng)當立案。如果人民法院認為符合立案條件而立案受理了,而公安、檢察機關(guān)也作了經(jīng)濟犯罪進行了立案偵查,人民法院應(yīng)根據(jù)“刑事優(yōu)先”的原則主動與公安、檢察協(xié)商,達成共識,協(xié)商不成的可提請政法委協(xié)調(diào),以保障執(zhí)法的統(tǒng)一和嚴肅。對于不符合起訴條件的,應(yīng)不予立案受理。當事人堅持起訴的,可裁定不予受理。已經(jīng)立案審理后,發(fā)現(xiàn)不符合起訴條件的,應(yīng)裁定駁回起訴,并應(yīng)將全案移送公安或檢察機關(guān)偵查、起訴。公安、檢察機關(guān)應(yīng)嚴格執(zhí)行兩院一部關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪必須及時稱送的通知,不得相互推諉|、扯皮。

(二)關(guān)于已進入實體審理階段的民事案件,發(fā)現(xiàn)有刑事犯罪事實的處理問題。在這個階段由于涉及到兩個審級、兩種情況(兩個審級是一審和二審,兩種情況是全案事實涉及犯罪和部分涉及犯罪),如何處理在實踐中意見不一。有的認為在一審階段不需要作出中止審理的裁定,只要將材料移送偵查機關(guān),并書面通知當事人即可;有的認為在二審階段為避免當事人訟累,不應(yīng)中止審理,可終審裁決后,再將材料移送偵查機關(guān)。筆者認為,不論是在一審還是二審階段發(fā)現(xiàn)刑事犯罪事實,也不論是全案事實涉及犯罪,還是部分事實涉及犯罪,人民法院對正在審理的民事糾紛案件都應(yīng)裁定中止審理,將案件材料移送有管轄權(quán)的偵查機關(guān)偵查,如果偵查機關(guān)立案偵查,那么對民事部分的審理必須在刑事判決確定之后再恢復審理。人民法院不能在偵查階段繼續(xù)審理民事部分,因為刑事判決的結(jié)果直接影響民事責任的劃分。如果偵查機關(guān)認為不需要追究刑事責任而不予立案或經(jīng)立案偵查后認為不構(gòu)成犯罪的,人民法院在收到偵查機關(guān)的書面答復后,可繼續(xù)按民事案件審理。

(三)關(guān)于人民法院已按民事案件審結(jié),但有關(guān)部門又認為是刑事案件,并且有立案管轄權(quán)的司法機關(guān)正開始立案偵查的問題。對此類案件,人民檢察院提起公訴后,經(jīng)人民法院終審判決確定被告人的行為不構(gòu)成犯罪的,則已審結(jié)的民事案件不變。如果經(jīng)人民法院終審判決確定被告人的行為構(gòu)成犯罪的可分兩種情況處理:一是因被告人的犯罪行為給被害人所造成的損失與與事判決確定的損失基本一致的,原民事判決不變,但在刑事裁判文書中應(yīng)進行表述。二是因被告人的犯罪行為給被害人所造成的損失有變化,而導致原民事判決在認定事實、適用法律、處理結(jié)果方面錯誤的,則適用審判監(jiān)督程序,撤銷原民事裁判,依法再審。在刑事判決未確定前一般不要撤銷已作出的民事判決,因為一旦作出無罪判決將造成工作被動,即使作出有罪判決,由于先撤銷民事裁判,勢必造成民事責任空檔,以及兩種不同訴訟程序與審級不同的沖突等問題。

篇(2)

[關(guān)健詞] 經(jīng)濟犯罪 經(jīng)濟糾紛 財產(chǎn)犯罪 辨析

女企業(yè)家蘭州贏得官司青島被判無期引發(fā)爭論。四五年前簽下幾份合同,甘肅女子喬紅霞在甘肅兩級法院打贏了與青島澳柯瑪公司間的經(jīng)濟糾紛案,爭到了1500多萬元的償還款。然而兩年后,喬紅霞在青島中級法院被指控變造、偽造這些合同,以刑事詐騙罪被判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終生。究竟是經(jīng)濟糾紛還是刑事犯罪,筆者下文將予以探討:

一、經(jīng)濟犯罪概念

關(guān)于經(jīng)濟犯罪概念,我國學者主要有兩種觀點:一是廣義的經(jīng)濟犯罪概念,認為,“經(jīng)濟犯罪活動或表現(xiàn)為違反國家經(jīng)濟管理法規(guī),破壞國家經(jīng)濟管理活動的行為,或表現(xiàn)為利用職權(quán)牟取暴利的行為??傊?,經(jīng)濟犯罪是指一切危害社會主義經(jīng)濟關(guān)系,依照法律應(yīng)當受到刑罰處罰的行為”。二是狹義的經(jīng)濟犯罪概念認為,“經(jīng)濟犯罪就是指行為人為謀取不法利益,濫用商品的生活、交換、分配、消費等環(huán)節(jié)上所允許的經(jīng)濟活動方式和經(jīng)濟權(quán)限,違反所有直接與間接調(diào)整經(jīng)濟活動的法規(guī),危害正常的社會主義經(jīng)濟運行秩序的行為。”

關(guān)于經(jīng)濟犯罪概念,筆者贊同馬克昌教授的觀點,即“經(jīng)濟犯罪是指在商品經(jīng)濟的運行領(lǐng)域中,為謀取不法利益,違反國家法規(guī)規(guī)定,嚴重侵犯國家經(jīng)濟管理制度,破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序,依照刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為?!?/p>

二、經(jīng)濟糾紛概念和財產(chǎn)犯罪概念

經(jīng)濟糾紛是指經(jīng)濟活動中,各民商事主體由于各種經(jīng)濟活動而產(chǎn)生的民事上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。經(jīng)濟糾紛應(yīng)通過民事訴訟途徑來解決,因而經(jīng)濟糾紛承擔責任的方式主要是賠償責任,經(jīng)濟犯罪是須要制裁的犯罪行為,旨在預防和抑止犯罪,故責任是懲罰的承擔,而是損失的賠償;經(jīng)濟糾紛等民事案件,法院采取的是不告不理的原則,如當事人不愿提訟,法院都不得主動介入。這與經(jīng)濟犯罪案件存在著最大差異,依刑事訴訟法規(guī)定,公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)犯罪事實或者犯罪嫌疑人,應(yīng)當立案偵查,同時法律還規(guī)定了報案、控告、舉報、扭送、自首等多種受案渠道,而且還明確了不允許有不作為及放縱犯罪瀆職行為發(fā)生。由于刑法規(guī)定的刑罰具有明顯的副作用,所以作為民法我們充分保護某種合法權(quán)益時,才有刑法保護,于是刑法具有補充性,而民法并不具有補充性。

財產(chǎn)犯罪指侵犯財產(chǎn)罪,是指故意非法占用、挪用、毀滅公私財產(chǎn)應(yīng)受刑事處罰的行為。侵犯財產(chǎn)罪的構(gòu)成特征,即侵犯的客體是公共財產(chǎn)和公民私人財產(chǎn)所有權(quán),客觀方面表現(xiàn)為非法占用、挪用或者毀壞公私財物的行為,犯罪主體只能是自然人,既有一般主體、也有特殊主體,主觀方面表現(xiàn)為故意。主要有搶劫罪,盜竊罪,詐騙罪,搶奪罪,侵占罪,職務(wù)侵占罪,挪用資金罪,敲詐勒索罪,故意毀壞財物罪,破壞生活經(jīng)營罪的概念、構(gòu)成特征、認定這些罪時注意區(qū)分罪與非罪、此罪與被罪的界限以及這些罪的法定刑。

三、經(jīng)濟犯罪區(qū)別于經(jīng)濟糾紛、財產(chǎn)犯罪的主要特征及三者辨析

1.經(jīng)濟犯罪的主要特征

(1)該類犯罪的侵害的客體是我國社會主義市場經(jīng)濟秩序,是該類犯罪顯要的特征。破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪的關(guān)鍵要件,是劃分經(jīng)濟違法與經(jīng)濟犯罪的界限。如果一種行為雖然違反了國家經(jīng)濟管理法規(guī),但還沒有嚴重破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序,那就不構(gòu)成犯罪。

(2)該類犯罪在客觀方面表現(xiàn)為,違反國家經(jīng)濟管理法規(guī),在市場經(jīng)濟運行或經(jīng)濟管理活動中進行非法經(jīng)濟活動,嚴重破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序的行為。

(3)該類犯罪的主體既包括自然人,也包括單位。大部分是經(jīng)濟犯罪,都可以由單位構(gòu)成。

(4)該類犯罪的主觀方面,絕大多數(shù)都表現(xiàn)為故意,其中一部分犯罪還具有牟利、非法占有等目的。

2.三者區(qū)別及相關(guān)案件探討

實踐中某種行為究竟是經(jīng)濟糾紛還是刑事犯罪,刑事犯罪是經(jīng)濟犯罪還是財產(chǎn)犯罪,不是一件容易區(qū)分的事情,罪與非罪、此罪與彼罪常常相混淆。一些基層公安機關(guān)以查處詐騙等解決犯罪案件為名,直接插手干預一些經(jīng)濟糾紛案件的處理情況時有發(fā)生。為此公安部曾下發(fā)了《公安部關(guān)于公安機關(guān)不得非法越權(quán)干預經(jīng)濟糾紛案件處理的通知》,通過中指出:“工作中,要注意劃清經(jīng)濟犯罪和經(jīng)濟糾紛的界限,決不能把經(jīng)濟糾紛當作詐騙等經(jīng)濟犯罪來處理。一時難以劃清的,要慎重從事,經(jīng)過請示報告,研究清楚后再依法恰當處理……”

那么如何來區(qū)分是經(jīng)濟糾紛還是經(jīng)濟犯罪,筆者認為首先要從概念中把握準確,緊扣民事刑事實體法,這是我們區(qū)別二者的基礎(chǔ)。要搞清楚一些概念,如民事欺詐,民事欺詐是指在民事活動中,一方當事人故意以不真實情況的意思表示,使對方陷于認識錯誤,從而達到發(fā)生、變更和消滅一定民事法律關(guān)系的不法行為。合同欺詐,是以欺詐行為以達到欺詐目為目的,以合同為手段,以合同的訂立,履行為途徑不公開地獲取他人財產(chǎn)的行為。與經(jīng)濟欺詐應(yīng)當說主觀上存在明顯的故意,二者的區(qū)別在于主觀惡性的大小及其社會危害程度。合同欺詐是一種當事人的故意,這種故意并不是一種非法占有為直接目的的故意,其惡性要低于以非法占有為目的的經(jīng)濟欺騙。具體有以下幾種情況:1.以騙取錢財為簽訂假合同,錢款都手后,毫無履行職意,這是合同欺騙,而在虛構(gòu)過程中,一方弄虛作假騙取信任,目的是簽訂不公平或不合理的合同。但仍希望通過合同履行獲取利益,應(yīng)為合同欺詐。2.利用虛假合同,騙取對方貨款,供自己從事其他活動,而并不履行合同,而且開初就不是為了真正地履行合同,希望通過其他方面盈利后還款,這種行為是典型的民事侵權(quán)違法活動。因其主觀惡性尚不足以達到“非法占有”的目的。因此,尚不足以定罪。

有些案件雙方從各自角度出發(fā),本是一起民商事糾紛案件,受害方為了最大限度挽回自己的損失,不惜違背案件的事實,想方設(shè)法將案件當作刑事案件來報案,本是一起刑事案件,由于受害方法律知識的欠缺和保護意識方法的匱乏,可能當作民商事糾紛案件來提訟。

例:喬紅霞案件:喬紅霞,今年37歲,甘肅秦安人。1997年3月至99年6月間,喬紅霞以甘肅海欣工貿(mào)有限責任公司法定代表人的身份與澳柯瑪集團銷售公司簽訂數(shù)份購銷合同,為澳柯瑪集團在蘭州、秦安等地銷售家電。合作過程中,雙方因貨款及返利問題產(chǎn)生糾紛。1999年10月,澳柯瑪集團向青島市市南區(qū)人民法院提起民事訴訟,請求法院判令喬紅霞償付貨款600余萬元。后該案轉(zhuǎn)由青島市中級人民法院審理。2000年3月,喬紅霞以澳柯瑪集團銷售公司欠其返利款為由,向蘭州中院提起民事訴訟。同年5月,蘭州中院做出一審判決,判令澳柯瑪集團銷售公司償還喬紅霞多付的貨款、折扣款其返利款共計1557萬元。甘肅省高級人民法院作為二審法院于同年11月做出了維持原判的判決。

青島中院在審理此案的過程中發(fā)現(xiàn),喬紅霞向該院提交的合同中有編造、添加的嫌疑,于是將案件移交青島市公安局展開刑事偵查。2002年11月5日,喬紅霞被逮捕。2003年11月,青島中級人民法院以欺騙罪判處喬紅霞無期徒刑,并處罰金500萬元。喬紅霞不服判決,上訴至山東省高院。此案經(jīng)媒體報道,在社會上引起了廣泛關(guān)注。最高人民法院、最高人民檢察院的監(jiān)督下,山東省高級人民法院于2005年1月4日作出裁定,撤銷青島中院對喬紅霞的有罪判決,發(fā)回青島市中院重申。為避免司法公正受地方保護影響,最高人民法院、最高人民檢察院指定喬紅霞案由天津司法機關(guān)管轄。后經(jīng)過兩次補充偵查,天津市檢察院第二分院認為喬紅霞不構(gòu)成犯罪,不符合條件,將案件退回青島公安局。2005年10月14日,喬紅霞被青島警方從天津押回青島。同年12月14日,青島公安局對喬紅霞的強制措施變更為監(jiān)視居住。今年6月14日,公安局又將監(jiān)視居住變更為取保候?qū)彙?/p>

喬案引起了包括法學專家在內(nèi)的社會輿論的廣泛關(guān)注。專家認為,同一事實,不可能既屬于民事糾紛,又屬刑事犯罪。這是百姓看來都極為簡單的道理,而在一些權(quán)力機關(guān)卻成了不解的難題。這其中不外乎以下幾種原因:一是公權(quán)的濫用。個別權(quán)力機關(guān)把法律賦予的權(quán)力無限放大;二是一些執(zhí)法者把法律當成他們達到某種目的的手段;三是地方保護根深蒂固;四是權(quán)力機關(guān)拒絕接受各方監(jiān)督;五是不尊重人權(quán)。專家還注意到:2002年9月25日,最高人民檢察院法律政策研究室在《關(guān)于通過偽造證據(jù)騙取法院民事裁判占有他人財物認為如何適用法律問題的答復》中曾明確指出:“以非法占有為目的,通過偽造證據(jù)騙取法院民事裁判占有他人財物的認為所侵害的主要是人民法院正常的審判活動,可以由人民法院依照民事訴訟法的有關(guān)規(guī)定作出處理,不宜以詐騙罪追究行為人的刑事責任……”2006年4月18日最高人民法院研究室《關(guān)于偽造證據(jù)通過訴訟獲取他人財物的認為如何適用法律問題的批復》也明確指出:“該問題在最高人民檢察院法律政策研究室2002年10月24日的《關(guān)于通過偽造證據(jù)騙取法院民事裁判占有他人財物的認為如何適用法律問題的答復》中已經(jīng)明確。該答復在起草過程中已征求了我室意見。你院(人民法院)在審理此后發(fā)生的有關(guān)案件時可參酌適用該《答復》的規(guī)定?!睂Υ耍瑢<覀冋J為,最高人民檢察院和最高人民法院的這一司法解釋是非常正確的,并指出:最高人員檢察院和最高人民法院之所以認為當前我國對訴訟詐騙不宜詐騙罪追究刑事責任,主要是考慮到在當前我國的司法領(lǐng)域中地方保護主義還比較嚴重,最高人民法院和最高人民檢察院事實上也很擔心地方公安司法機關(guān)濫用刑事追究手段肆意生效的民事判決,從而進一步給地方保護主義可乘之機。

直到2008年初記者才獲悉,備受全國關(guān)注的“喬紅霞案”有了新進展,青島市公安局已于2007年6月13日解除了對喬紅霞的取保候?qū)?,羈押5年之久的喬紅霞終于重獲自由。

行為是經(jīng)濟犯罪還是財產(chǎn)犯罪,如普通欺騙罪與合同詐騙罪,需要加以區(qū)分。區(qū)分的關(guān)鍵還是在侵犯的客體和客觀行為表現(xiàn)方面不同。財產(chǎn)犯罪侵犯的客體是公私財產(chǎn)所有權(quán),客觀方面表現(xiàn)為非法占有、挪用或者毀壞公私財物的行為。而經(jīng)濟犯罪侵犯的客體是社會主義市場經(jīng)濟秩序,客觀方面表現(xiàn)為違反國家經(jīng)濟管理法規(guī),在市場經(jīng)濟運行或經(jīng)濟管理活動中進行非法經(jīng)濟活動,嚴重破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序的行為。一些勞務(wù)詐騙雖然也簽訂了勞務(wù)合同,從客體和客觀方面去分析,應(yīng)定詐騙犯罪而不是合同詐騙罪。當然經(jīng)濟糾紛與財產(chǎn)犯罪的區(qū)別也是通過客體和客觀方面進行分析的。

例:2005年至2006年3月,張某購買了李某的水泥,張以水泥質(zhì)量問題為由,欠下李某水泥貨款14.2萬元,李某多次催要不成,2006年9月4日11時許,雙方在某茶樓協(xié)商未成,李某不顧張某阻攔將張某本田轎車開走。該案應(yīng)屬于債權(quán)債務(wù)糾紛,公安機關(guān)應(yīng)做出不予立案決定,并建議報案人向人民法院提起民事訴訟。根據(jù)犯罪構(gòu)成理論,搶劫罪必須要具備主觀和客觀要件的統(tǒng)一,債權(quán)人占據(jù)債務(wù)人的汽車,其目的是為了索債,其客觀目的不是為了占有其財產(chǎn)。實踐中同類事情很多,債權(quán)人往往向公安機關(guān)報案,要求維護自身權(quán)益。對此,一些基層辦案單位在接到報案后,對其應(yīng)如何處置存在一些分歧,有的認為屬于債權(quán)債務(wù)糾紛,屬于民事案件,公安機關(guān)應(yīng)不予立案,有的卻立了案。

當然實踐中有許多經(jīng)濟糾紛案件同時涉嫌經(jīng)濟犯罪,也就是常說的刑民交叉案件,由于本文章篇幅所限,就不再展開討論,值得一提的是,如果掌握好區(qū)分經(jīng)濟糾紛與經(jīng)濟犯罪,那么就能夠更好地處理刑民交叉案件。

參考文獻:

[1]馬克昌:《經(jīng)濟犯罪新論》.武漢大學出版社,(1998)

[2]高銘喧 米海依爾.戴爾瑪斯―馬蒂:《經(jīng)濟犯罪和侵犯人身權(quán)利犯罪研究》.中國人民公安大學出版社,(1995)

篇(3)

現(xiàn)實生活中的某些案件所涉及的法律關(guān)系錯綜復雜,常常出現(xiàn)在民事和刑事上相互交叉或牽連、相互影響的案件,此即刑民交叉案件。我國有關(guān)法律和司法解釋盡管對刑民交叉案件的處理已有部分規(guī)定,但司法實踐中仍存在諸多問題尚待解決。

刑民交叉案件最為主要的表現(xiàn)形式是:因同一法律事實同時侵犯了刑事法律關(guān)系和民事法律關(guān)系,從而構(gòu)成刑民案件交叉。此類交叉實質(zhì)上是源于法規(guī)競合,由于刑法和民法都對該項法律事實作了相應(yīng)的規(guī)定,且競相要求適用于該法律事實,造成刑民案件的交叉。

根據(jù)犯罪嫌疑的發(fā)現(xiàn)時間,這類刑民交叉案件又可以分為以下三種:一是在刑事訴訟中提起附帶民事訴訟的案件,二是人民法院在民事訴訟中發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑的案件,三是民事訴訟審結(jié)后發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑的案件。根據(jù)我國現(xiàn)行法律和相關(guān)司法解釋的規(guī)定,對于第一種案件,適用刑事附帶民事訴訟制度,即在刑事訴訟過程中,在解決被告人刑事責任的同時,附帶解決被害人的民事?lián)p害賠償問題;對于第二種案件,主要實行“先刑后民”原則,即民事訴訟暫時中止審理,待刑事案件結(jié)案后才能審理,或者作為刑事附帶民事訴訟處理;對于第三種案件,立法沒有相應(yīng)的規(guī)定。對于這類刑民交叉案件的處理,爭議較多。其主要的問題表現(xiàn)在:其一,在刑民交叉案件處理模式上,是繼續(xù)保留刑事附帶民事訴訟制度,還是廢除刑事附帶民事訴訟,抑或其他?其二,“先刑后民”原則是否合理?應(yīng)否酌情而定?其三,刑民判決的沖突問題如何解決?對于這些問題,學術(shù)界和實務(wù)界是各抒己見,看法相異。下文主要圍繞這幾個問題闡述一下自己的理解和看法。全文共6436字。

以下正文:

當今社會生活紛繁復雜,現(xiàn)實生活中的某些案件所涉及的法律關(guān)系錯綜復雜,常常出現(xiàn)在民事和刑事上相互交叉或牽連、相互影響的案件,此即刑民交叉案件。我國有關(guān)法律和司法解釋盡管對刑民交叉案件的處理已有部分規(guī)定,但司法實踐中仍存在諸多問題尚待解決。

刑民交叉案件最為主要的表現(xiàn)形式是:因不同法律事實分別侵犯了刑事法律關(guān)系和民事法律關(guān)系,但法律事實之間具有一定的牽連關(guān)系而造成的刑民交叉案件。如同一行為主體實施了兩個獨立的法律行為,分別侵犯了刑事法律關(guān)系和民事法律關(guān)系,但都是基于同一行為主體,法律事實牽連,刑民案件交叉。又如不同行為主體對同一標的物分別實施了犯罪行為和民事侵權(quán)行為,侵犯了不同的法律關(guān)系,但訴訟標的物牽連,刑民案件交叉。又因同一法律事實同時侵犯了刑事法律關(guān)系和民事法律關(guān)系或者侵犯的法律關(guān)系一時難以確定是刑事法律關(guān)系還是民事法律關(guān)系而造成的刑民交叉案件。法律事實的復雜性和人類認知能力的有限性及差異性,決定了對同一法律事實存在著不同的認識和理解,造成了公、檢、法三部門對案件性質(zhì)的認識存在著分歧,有的認為是刑事案件,有的則認為是民事案件,形成了案件刑民交叉的一種特殊表現(xiàn)形式。另外,如果同一法律事實同時侵犯了刑事法律關(guān)系和民事法律關(guān)系,也構(gòu)成刑民案件交叉,此類交叉實質(zhì)上是源于法規(guī)競合,由于刑法和民法都對該項法律事實作了規(guī)定,且競相要求適用于該法律事實,造成刑民案件的交叉,這是刑民交叉案件的最主要的表現(xiàn)形式。

一、人民法院在審理刑民交叉案件中遇到的問題

1)、刑民交叉案件的審理中的有關(guān)法律問題

刑民交叉案件大概可以分為以下三種:一是在刑事訴訟中提起附帶民事訴訟的案件,二是人民法院在民事訴訟中發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑的案件,三是民事訴訟審結(jié)后發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑的案件。根據(jù)我國現(xiàn)行法律和相關(guān)司法解釋的規(guī)定,對于第一種案件,適用刑事附帶民事訴訟制度,即在刑事訴訟過程中,在解決被告人刑事責任的同時,附帶解決被害人的民事?lián)p害賠償問題;對于第二種案件,主要實行“先刑后民”原則,即民事訴訟暫時中止審理,待刑事案件結(jié)案后才能審理,或者作為刑事附帶民事訴訟處理;對于第三種案件,立法沒有相應(yīng)的規(guī)定。對于這類刑民交叉案件的處理,爭議較多。

2)、刑民事判決的交叉拘束效力

民事訴訟與刑事訴訟是兩種不同的審判程序,具有不同的目的和各自獨特的程序,因此兩者判決本來是不應(yīng)當相互拘束的。但是由于我長期堅持民事審判中的保障社會公共秩序的作用,使得民事訴訟的構(gòu)造與刑事訴訟雷同。民事訴訟在這種大環(huán)境下失去了她的獨立性,而大都采用刑事訴訟的做法,尤其是在收集、審查、采納證據(jù)的做法中。三大訴訟法證明標準的一致性,更是這種做法的外在表現(xiàn)。因此在我國三大訴訟法的判決具有相互拘束效力也就不足為奇了。但是在現(xiàn)代訴訟法理的發(fā)展中,民事訴訟的目的已經(jīng)與刑事訴訟目的完全分開。民事訴訟的目的是解決糾紛,保護當事人的私權(quán),主要關(guān)注的是保障私權(quán)。刑事訴訟的目的懲罰犯罪、保障人權(quán),主要關(guān)注的社會利益。兩者在各自的發(fā)展過程中都形成了一些各獨特的訴訟原則和程序,比如刑事訴訟中的無罪推定、上訴不加刑;民事訴訟中的處分主義、調(diào)解制度等。尤其是表現(xiàn)在證明標準上,大多數(shù)國家一般都采用刑事訴訟的“排除合理懷疑”和民事訴訟的“優(yōu)勢證據(jù)”。這些都為刑事判決和民事判決不具有相互拘束效力打下基礎(chǔ)。

二、刑民交叉案件的審理

(一)人民法院民事判決、裁定生效之前發(fā)現(xiàn)的刑民交叉案件的審理。

1.人民法院作為民事經(jīng)濟糾紛而受理的案件,經(jīng)審理不屬于民事經(jīng)濟糾紛而有犯罪嫌疑的,應(yīng)當根據(jù)民訴法裁定中止審理,并將案件有關(guān)材料移送公安機關(guān)或者人民檢察院。在經(jīng)濟交往中,當事人往往為了實現(xiàn)和維護自己的經(jīng)濟利益,對于一方當事人的犯罪行為很少向公安機關(guān)或者人民檢察院報案,特別是國家利益受損而當事人獲利的案件。由于這類案件僅僅是有犯罪嫌疑卻并未作出有罪判決,因此不應(yīng)當完全排除民事訴訟。但是1998年4月19日施行的最高人民法院《關(guān)于審理經(jīng)濟糾紛案件過程中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)第八條規(guī)定:“人民法院作為經(jīng)濟糾紛受理的案件,經(jīng)審理認為不屬于經(jīng)濟糾紛案件而有經(jīng)濟犯罪嫌疑的,應(yīng)當裁定駁回,將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或檢察機關(guān)?!惫P者認為,簡單地裁定駁回民事,不符合立法精神和司法理念。

根據(jù)《規(guī)定》的立法本意,人民法院受理民事經(jīng)濟糾紛的案件后,經(jīng)審理發(fā)現(xiàn)有犯罪嫌疑,就應(yīng)當屬于刑法的調(diào)整范疇,而不符合民事訴訟法第一百零八條規(guī)定的條件,不屬于人民法院受理民事訴訟的范圍。也就是說,某一案件只要涉嫌犯罪就屬于刑法調(diào)整而絕對排斥民事救濟。對此,筆者認為,刑法與民法雖然都是保護人權(quán)和維護社會穩(wěn)定的基本法律,但是二者在手段和功能方面具有明顯的區(qū)別,對公民權(quán)利保護的側(cè)重點不同,刑事救濟手段并不當然排斥民事救濟手段,在刑法所不能實現(xiàn)的方面應(yīng)該盡可能發(fā)揮民法的作用,對于僅僅有犯罪嫌疑的經(jīng)濟案件,不能駁回而應(yīng)該裁定中止審理,并將案件線索和全部材料移送公安機關(guān)或者人民檢察院,人民法院不能在對案件進行偵查前決定案件是普通民事經(jīng)濟案件還是刑事案件。如果公安機關(guān)或者人民檢察院不認為有犯罪嫌疑或者依法不需要追究刑事責任的,則及時將案件退回人民法院,人民法院對案件繼續(xù)審理。公安機關(guān)或者人民檢察院認為有犯罪嫌疑,經(jīng)偵查終結(jié),依法需要提起公訴的,將案件材料移送人民檢察院審查。人民法院根據(jù)案件刑事部分與民事部分的關(guān)系來確定案件的審理方式,如果刑事部分的處理結(jié)果不影響民事部分的處理,則可以將案件分開審理,如果影響民事部分的處理,只能按照“先刑后民”的原則等待刑事部分的處理結(jié)果,再對民事部分進行處理。

2.公安機關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)人民法院已經(jīng)立案受理的民事經(jīng)濟糾紛案件有犯罪嫌疑的刑民交叉案件的審理。對于人民法院以民事經(jīng)濟糾紛受理的案件,公安機關(guān)或者人民檢察院認為有犯罪嫌疑的,應(yīng)當書面函告人民法院,人民法院接到通知必須立即裁定中止審理,并將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或者人民檢察院立案偵查。由于犯罪行為直接關(guān)系到國家和人民的根本利益,影響社會的安定,因此,公安機關(guān)和人民檢察院一旦發(fā)現(xiàn)當事人的行為可能觸犯了刑律,必須立即通知人民法院并說明相應(yīng)的理由,人民法院必須裁定中止民事訴訟程序,待刑事偵查終結(jié)后,根據(jù)民事部分與刑事部分的關(guān)系對案件進行審理,或者提起附帶民事訴訟,或者對刑事部分審理終結(jié)后,再審理民事部分。

(二)人民法院民事判決、裁定生效后發(fā)現(xiàn)的刑民交叉案件的審理。

人民法院在民事判決、裁定生效后發(fā)現(xiàn)法律事實涉嫌犯罪,應(yīng)當立即裁定中止執(zhí)行并通知公安機關(guān)或者人民檢察院,并將案件全部材料和線索隨案移送,經(jīng)偵查終結(jié),沒有犯罪事實的,公安機關(guān)或者人民檢察院應(yīng)當將結(jié)果告知人民法院,人民法院繼續(xù)執(zhí)行原生效的判決、裁定。如果確有犯罪事實,依照刑訴法第一百四十一條之規(guī)定需要提起公訴的,且民事案件不是以調(diào)解方式結(jié)案的,人民檢察院通知人民法院按照民事訴訟法第一百七十七條之規(guī)定,啟動審判監(jiān)督程序,撤銷原生效判決、裁定,而不論原判決、裁定認定的事實是否正確,因為對同一法律事實,刑法上的處理方法與民法上的處理方法存在著較大的差異,如對涉案物品,刑事上可能作為贓物處理,民事上則可能作為不當?shù)美确绞教幚?;對于當事人的損失,在民法上可能通過賠償損失的方法來彌補,在刑法上則通過追繳的方法來實現(xiàn),然后根據(jù)案件刑事部分與民事部分的關(guān)系決定適用的審判方式。如果民事案件是以調(diào)解方式結(jié)案的,則充分尊重當事人的意思自治權(quán)利和民訴法的處分原則,除非當事人有民訴法第一百八十條之規(guī)定,即提出證據(jù)證明調(diào)解違反自愿原則或者調(diào)解協(xié)議的內(nèi)容違反法律規(guī)定的,不得撤銷原調(diào)解書,當事人之間的民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系不變,僅就刑事部分單獨審理。

三、為了更好地正確處理刑民交叉案件,筆者提出以下建議:

1、適用“先刑后民”原則處理刑民交叉案件

筆者認為,審判實踐中應(yīng)遵循“先刑后民”原則處理刑民交叉案件,有利及時準確地打擊犯罪,避免犯罪分子逃脫刑罰制裁。目前相關(guān)的司法解釋已為“先刑后民”原則提供了法律依據(jù)。1985年8月19日、1987年3月11日兩高—部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于及時查處在經(jīng)濟糾紛案件中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟犯罪的通知》和《關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪必須及時移送的通知》均明確規(guī)定在審理經(jīng)濟糾紛案件中,發(fā)現(xiàn)涉嫌經(jīng)濟犯罪時應(yīng)及時移送偵查機關(guān)處理,1997年11月25日和1998年4月9日最高人民法院《關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定》和《關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》(以下簡稱《若干規(guī)定》),又進一步加以具體和明確。

“先刑后民”的主要做法是:以典型的合同詐騙案件為例,在合同相對方選擇民事救濟主張民事權(quán)利時,受訴法院應(yīng)先按民事訴訟程序立案審理,審理中如果發(fā)現(xiàn)存在刑事詐騙犯罪嫌疑時,應(yīng)先裁定中止民事案件訴訟,將案件移送公安機關(guān)立案偵查。如果合同詐騙犯罪成立,民事案件的審理應(yīng)視刑事案件追贓退賠情況或者當事人是否已提起刑事附帶民事訴訟而定。若刑事案件已追贓退賠給受害人或者刑事附帶民事訴訟已判決返還財產(chǎn)或賠償受害人經(jīng)濟損失的,則民事訴訟程序應(yīng)終結(jié)(由當事人申請撤訴或裁定駁回);若刑事案件沒有追贓或者受害人沒有提起刑事附帶民事訴訟的,則應(yīng)在刑事案件判決生效后再行恢復原來的民事訴訟程序,并依法就民事爭議作出判決結(jié)案。在合同相對方選擇刑法保護時,則按刑事訴訟程序解決,受害人也可一并提起刑事附帶民事訴訟保護自己的民事權(quán)益;若刑事案件沒有追贓、責令退賠或者受害人未提起刑事附帶民事訴訟,根據(jù)最高人民法院2000年12月19日施行的《關(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》第5條“犯罪分子非法占有、處置被害人財產(chǎn)而使其遭受物質(zhì)損失的,人民法院依法予以追繳或責令退賠。被追繳退賠的情況,人民法院可以作為量刑情節(jié)予以考慮。經(jīng)過追繳或退賠仍不能彌補損失,被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的,人民法院可以受理?!钡囊?guī)定,則受害人可以在刑事案件判決生效后另行提起民事訴訟,主張返還財產(chǎn)或賠償損失,受訴法院此時依法應(yīng)予立案審理。被告人在承擔刑事責任的同時,并不影響其承擔民事責任。追繳或退賠只是通過人民法院的公權(quán)力對因犯罪行為遭受物質(zhì)損失的被害人所給予的一種法律救濟,如果經(jīng)過追繳或退賠,仍不能賠償被害人物質(zhì)損失,被害人有權(quán)通過另行提起民事訴訟途徑獲得法律救濟,只有這樣才能更全面充分地保障被害人的合法權(quán)益。

為了將“先刑后民”原則固定下來,有必要對《若干規(guī)定》作相應(yīng)修改。《若干規(guī)定》第十一條:“人民法院作為經(jīng)濟糾紛受理的案件,經(jīng)審理認為不屬經(jīng)濟糾紛案件而有經(jīng)濟犯罪嫌疑的,應(yīng)當裁定駁回,將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或檢察機關(guān)。”建議修改為:“人民法院作為經(jīng)濟糾紛受理的案件,經(jīng)審理認為存在經(jīng)濟犯罪嫌疑的,應(yīng)當裁定中止訴訟,將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或檢察機關(guān),如果經(jīng)刑事審理認定犯罪成立,應(yīng)當裁定駁回民事或裁定撤訴;如果經(jīng)刑事審理認定不構(gòu)成犯罪的,應(yīng)恢復民事訴訟程序?!薄度舾梢?guī)定》第十二條:“人民法院已立案審理的經(jīng)濟糾紛案件,公安機關(guān)或檢察機關(guān)認為有經(jīng)濟犯罪嫌疑,并說明理由附有關(guān)材料函告受理該案的人民法院的,有關(guān)人民法院應(yīng)當認真審查。經(jīng)過審查,認為確有經(jīng)濟犯罪嫌疑的,應(yīng)當將案件移送公安機關(guān)或檢察機關(guān),并書面通知當事人,退還案件受理費;如認為確屬經(jīng)濟糾紛案件的,應(yīng)當依法繼續(xù)審理,并將結(jié)果函告有關(guān)公安機關(guān)或檢察機關(guān)。”建議修改為:“人民法院已立案審理的經(jīng)濟糾紛案件,公安機關(guān)或檢察機關(guān)認為有經(jīng)濟犯罪嫌疑,并說明理由附有關(guān)材料函告受理該案的人民法院的,有關(guān)人民法院應(yīng)當認真審查。經(jīng)過審查,認為確有經(jīng)濟犯罪嫌疑的,應(yīng)當裁定中止訴訟,將有關(guān)材料移送公安或檢察機關(guān),并送達當事人;經(jīng)刑事審理認定犯罪成立的,應(yīng)當裁定駁回民事或裁定撤訴;如認為確屬經(jīng)濟糾紛案件的,應(yīng)當依法繼續(xù)審理,并將結(jié)果函告有關(guān)公安機關(guān)或檢察機關(guān)。”

2、允許當事人在合同詐騙中選擇提起“刑附民”訴訟

當事人在合同詐騙中提起“刑附民”訴訟符合刑訴法和最高法院司法解釋的精神。所謂刑事附帶民事訴訟,是指由于犯罪嫌疑人的犯罪行為遭受物質(zhì)損失即經(jīng)濟損失的被害人,以及人民檢察院對國家財產(chǎn)、集體財產(chǎn)因犯罪嫌疑人的犯罪行為遭受損失的,在刑事訴訟過程中,提出要求賠償?shù)脑V訟活動。最高法院1980年7月16日批復規(guī)定:“關(guān)于刑事訴訟附帶民事訴訟的問題,根據(jù)刑事訴訟法第五十三條規(guī)定辦理,但應(yīng)限于附帶賠償物質(zhì)損失的民事訴訟,不宜擴大附帶其他民事訴訟。”最高法院《若干規(guī)定》第八條規(guī)定:“根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第七十七條第一款的規(guī)定,被害人對本《規(guī)定》第二條因單位犯罪行為造成經(jīng)濟損失的,對第四條、第五條第一款、第六條應(yīng)當承擔刑事責任的被告人未能返還財物而遭受經(jīng)濟損失提起附帶民事訴訟的,受理刑事案件的人民法院應(yīng)當依法一并審理。被害人因其遭受經(jīng)濟損失也有權(quán)對單位另行提起民事訴訟。若被害人另行提起民事訴訟的,有管轄權(quán)的人民法院應(yīng)當依法受理?!?000年12月4日最高法院《關(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》第一條規(guī)定“因人身權(quán)利受到犯罪侵犯而遭受物質(zhì)損失或者財物被犯罪分子毀壞而遭受損失的,可以提起附帶民事訴訟?!币陨纤痉ń忉屵M一步明確因犯罪而遭受物質(zhì)(經(jīng)濟)損失的,可以提起附帶民事訴訟。合同詐騙中的受害方可以通過附帶民事訴訟減少訟累,及時保護自身的合法權(quán)益,減少犯罪分子所造成的損失。

3、合同詐騙中的受害人財產(chǎn)損失可通過多種渠道救濟

合同詐騙中受害人的財產(chǎn)損失除了向法院提起“刑附民”訴訟,請求返還財產(chǎn)或賠償損失外,還有其他三種渠道:首先可申請公安、檢察機關(guān)直接返還?!度嗣駲z察院刑事訴訟規(guī)則》第二百七十五條規(guī)定:“追繳的財物中,屬于被害人的合法財產(chǎn),不需要在法庭上出示的,應(yīng)當及時返還被害人¨¨¨”第三百三十九條(二)規(guī)定:“對扣押在人民檢察院的犯罪嫌疑人的違法所得¨¨¨,需要返還被害人的,直接決定返還被害人?!弊罡叻ㄔ骸蛾P(guān)于執(zhí)行<中華人民共和國刑事訴訟法>若干問體的解釋(試行)》第二百五十六條規(guī)定:“對于被害人的合法財產(chǎn),被害人鳴確的,扣押、凍結(jié)機關(guān)應(yīng)當及時返還?!睆囊陨纤痉ń忉尶梢钥闯?,對被害人的合法財產(chǎn)司法機關(guān)原則上應(yīng)當直接返還。其次由法院刑事判決追贓。第三向法院另行提起民事訴訟,請求返還財產(chǎn)或賠償損失。

4、明確合同詐騙判決后的涉案財產(chǎn)由法院執(zhí)行庭(局)執(zhí)行

筆者認為,如果刑事案件已判決追贓或責令退賠,可由刑庭依職權(quán)移送本院執(zhí)行庭(局)執(zhí)行,追贓后退賠返還受害人;如果受害人提起刑事附帶民事訴訟,可在判決生效后由當事人直接申請強制執(zhí)行,由法院執(zhí)行庭(局)負責予以執(zhí)行。理由:一是由執(zhí)行庭(局)執(zhí)行此類案件有理論支撐和法律依據(jù)。從性質(zhì)上看,刑事追贓是一種對犯罪行為所生之債強制予以清償?shù)乃痉ㄖ撇么胧?,在本質(zhì)上卻屬于民事范疇,因此刑事追贓判決與民事判決的執(zhí)行并無不同;從目的意義上看,刑事追贓目的意義在于保障被害人財產(chǎn)權(quán)利受犯罪行為侵害后司法救濟,與民事判決是相同的。同時,最高人民法院《關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定(試行)》第一條已明確規(guī)定執(zhí)行機構(gòu)的職責,是專門負責執(zhí)行工作,而此類案件的執(zhí)行又屬于執(zhí)行工作的一部分,因此由法院執(zhí)行庭(局)負責執(zhí)行此類案件有其法律依據(jù)。二是由執(zhí)行庭(局)負責執(zhí)行符合審執(zhí)分離司法體制改革的精神。三是由執(zhí)行庭(局)執(zhí)行有利于執(zhí)行資源的優(yōu)先組合。執(zhí)行工作是一項專門的工作,執(zhí)行庭(局)作為人民法院專門的執(zhí)行機構(gòu),有符合執(zhí)行條件的專業(yè)執(zhí)行人員和豐富的執(zhí)行經(jīng)驗,所有這些都是刑庭所不具備的。為此建議修改最高法院《關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定(試行)》第2條、第19條的規(guī)定,增加規(guī)定執(zhí)行刑事追贓判決屬執(zhí)行庭(局)職責和業(yè)務(wù)范圍,并明確該類案件由刑庭依職權(quán)移送。

注釋

1998年4月19日施行的最高人民法院《關(guān)于審理經(jīng)濟糾紛案件過程中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)

1985年8月19日、1987年3月11日兩高—部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于及時查處在經(jīng)濟糾紛案件中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)濟犯罪的通知》和《關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪必須及時移送的通知》

1997年11月25日和1998年4月9日最高人民法院《關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定》和《關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》(以下簡稱《若干規(guī)定》),

最高人民法院2000年12月19日施行的《關(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問題的規(guī)定》

篇(4)

4月7日,王東華訴廣東省順德市公安局因違法對其限制人身自由、扣押財產(chǎn)行政訴訟案件順利執(zhí)行完畢,順德公安局一次性將賠償款86.1萬余元人民幣送交東海縣法院。

1997年初至1998年5月間,由王東華任總經(jīng)理的連云港市華東電器批發(fā)有限公司為享受萬家樂公司的大戶優(yōu)惠政策,在萬家樂公司安徽片經(jīng)理劉某的安排下,與吳江工業(yè)品有限公司和龍圖公司進行拼盤銷售。1998年3月3日,華東公司以龍圖公司名義提貨銷售,由劉某安排發(fā)貨、退貨、付款。至1999年7月,華東公司與萬家樂公司就業(yè)務(wù)往來進行對帳,并于同年7月5日簽訂了對帳協(xié)議。后因萬家樂公司沒有按協(xié)議的約定開具發(fā)票給華東公司,致使協(xié)議沒有履行。華東公司尚欠萬家樂公司貨款屬實,雙方存在經(jīng)濟糾紛,順德市公安局以王東華涉嫌詐騙為由限制王東華人身自由39天,違反了公安部《關(guān)于公安機關(guān)不得違法越權(quán)干預經(jīng)濟糾紛案件處理的通知》精神,以刑事偵查為名,越權(quán)干預經(jīng)濟糾紛,其具體行政行為違法。

2002年7月,東??h法院一審判決順德公安局敗訴,并以非法對王東華限制人身自由、扣押財產(chǎn)而判令賠償王東華各項損失87萬元余元。后順德公安局提出上訴,2002年12月,連云港市中級法院經(jīng)審理認為原審法院對該案定性準確,適用法律正確,原審法院判決上訴人順德市公安局賠償王東華的直接經(jīng)濟損失的原則是正確的,但對王東華的直接經(jīng)濟損失數(shù)額認定有誤及計算國家賠償數(shù)額不當,二審法院判決順德公安局賠償王東華各項損失86.1萬余元。判決生效后,王東華向東??h法院申請執(zhí)行,東??h法院在向被執(zhí)行人順德公安局發(fā)出執(zhí)行通知書后,順德公安局即派員專程將86.1萬余元執(zhí)行款及執(zhí)行費全額送交東??h法院。至此,該“民告官”大案圓滿結(jié)案。

篇(5)

—以民間借貸涉嫌非法吸收公眾存款罪為例

內(nèi)容摘要:民間借貸本屬私法自治的范疇,但國家強制將其中部分行為納入刑事法律規(guī)范的范疇加以干涉,直接影響其行為效力和相關(guān)當事人的實體利益,且在司法實踐中衍生出“先刑后民”或“先民后刑”的爭論。筆者認為,所謂“先刑后民”抑或“先民后刑”只能針對個案而言,而不能成為此類糾紛的司法實踐必須遵從的辦案原則。要從無數(shù)個案的司法實踐中找到一條兩全其美之路,既不影響私法自治對社會生活的有效規(guī)范,又不妨礙國家強制對社會秩序進行有效維護。

關(guān)鍵詞:刑事規(guī)范 合同效力 民間借貸 刑事犯罪

一、問題的提出

近年來,受經(jīng)濟社會發(fā)展的影響,民間資本在國家掌控的金融體系之外異常活躍,表現(xiàn)形式之一就是民間借貸行為,其中一大部分由普通民間借貸行為而質(zhì)變?yōu)樯嫦踊驑?gòu)成吸收公眾存款罪等經(jīng)濟犯罪,且有高發(fā)頻發(fā)態(tài)勢,遠的典型案例有浙江吳英案,近的有泰州本地的高某詐騙一千多萬元案⑴等。在此背景下,民間借貸一方當事人可能或已被追究刑事責任的,民間借貸合同以及從屬的保證合同效力如何認定,將對民間借貸合同中的債權(quán)人及保證人的權(quán)利義務(wù)產(chǎn)生直接影響,成為影響社會傳統(tǒng)格局和秩序的重要因素,并對公眾的思想觀念和行為方式產(chǎn)生不可逆的作用。在此問題上,理論界的意見不一,各地法院對類似案件的處理方式及結(jié)果也不盡一致。有的認為⑵,單筆的借貸行為是雙方的真實意思表示,單個借款行為并不違反國家法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定,即使借款人最終構(gòu)成非法吸收公眾存款罪等類型的經(jīng)濟犯罪,也不影響單筆借款行為的效力,應(yīng)按民事糾紛認定為有效并依法處理;也有的認為,借款人涉嫌非法吸收公眾存款罪的,有關(guān)的民間借貸行為的定性必須以刑事案件的審理結(jié)果為依據(jù),不宜立即作為民事糾紛處理,而應(yīng)先行駁回,如最終構(gòu)成刑事犯罪的,債權(quán)人再次的,法院應(yīng)以其行為違反國家法律強制性規(guī)定為由認定民間借貸行為及保證行為無效,依法按無效的規(guī)定予以處理。這種狀況下,普通的民間借貸體現(xiàn)的是平等主體間的私法自治行為,民間借貸涉嫌或構(gòu)成非法吸收公眾存款罪等刑事犯罪體現(xiàn)的是國家強制力對私法自治的干預。私法自治與國家強制之間如何博弈,代表國家強制力的刑事法律規(guī)范如何有效轉(zhuǎn)介到民事法律規(guī)范,對民商事合同效力的認定產(chǎn)生影響,從而在私法自治與國家強制之間找到平衡,既對違法行為予以強制力打擊,又能對私法自治下的合同當事人合法權(quán)利進行有效救濟與保護,是處理具體案件時經(jīng)常遇到的困惑。在現(xiàn)行法律框架下,影響民商事合同效力的規(guī)定主要體現(xiàn)在《合同法》第五十二條規(guī)定的五種情形,涉嫌非法吸收公眾存款罪的民間借貸行為是否屬于上述情形及屬于何種情形,法律并無明文規(guī)定,給司法實務(wù)中具體個案處理帶來了困境。這就需要理論與實務(wù)界對私法自治遭遇刑法等國家強制時如何從中突圍或與之融合,明確合法與非法之間的界限,給公眾釋放正確的引導信號,以規(guī)范類似社會行為,維護國家金融秩序,促進社會穩(wěn)定。

二、司法實務(wù)中的具體實踐:對具體個案的整理與歸類分析

(一)具體案例的列舉

案例一⑶:吳某訴陳某、王某及某房地產(chǎn)公司民間借貸、擔保合同糾紛案

陳某向吳某借款200萬元,王某及某房地產(chǎn)公司提供保證擔保。后陳某非法吸收公眾存款罪被刑事處罰,吳某索款未果向法院要求陳某歸還借款,王某、某房地產(chǎn)公司承擔連帶清償責任。一審法院審理認為:本案原、被告之間的借貸關(guān)系成立且合法有效,應(yīng)受法律保護。被告陳某向吳某借款后,理應(yīng)按約定及時歸還借款。被告陳某未按其承諾歸還所欠原告借款,是引起本案糾紛的原因。對此,被告陳某應(yīng)承擔本案的全部民事責任。對于王某、某房地產(chǎn)公司提出陳某可能涉及非法吸收公眾存款,其不應(yīng)再承擔責任的辯稱,根據(jù)擔保法有關(guān)規(guī)定,如債權(quán)人與債務(wù)人惡意串通或債權(quán)人知道或應(yīng)當知道主合同債務(wù)人采取欺詐手段,使保證人違背真實意思提供保證的,則保證人應(yīng)免除保證責任?,F(xiàn)被告王某和被告某房地產(chǎn)公司未能提供相關(guān)證據(jù)佐證吳某與陳某之間具有惡意串通的事實,亦未能提供相關(guān)證據(jù)證明原告吳某知道或應(yīng)當知道被告陳某采取欺詐手段騙取王某和某房地產(chǎn)公司提供擔保,因此,對于王某和某房地產(chǎn)公司的答辯意見,不予支持。吳某根據(jù)借款協(xié)議借給陳某200萬元后,其對陳某的債權(quán)即告成立。至于陳某可能涉及非法吸收公眾存款的犯罪,與本案合同糾紛屬于兩個法律關(guān)系。公安部門立案偵查,檢察院提起公訴,并不影響法院依據(jù)民事訴訟法審理本案當事人間的民事合同糾紛。據(jù)此,對于王某和某房地產(chǎn)公司提出在未確定本案借款的性質(zhì)時,該案應(yīng)該中止審理的意見,法院不予支持。因此,本案的民間借貸法律關(guān)系明確,陳某對該借款應(yīng)當予以歸還,王某和某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司自愿為陳某借款提供擔保,應(yīng)承擔本案連帶清償責任。一審法院據(jù)此支持了吳某的訴訟請求。

一審宣判后,王某、某房地產(chǎn)公司上訴稱,如陳某經(jīng)人 民法院審理后確定構(gòu)成合同詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,那么根據(jù)合同法第五十二條的規(guī)定,本案借款協(xié)議存在違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定、以合法形式掩蓋非法目的兩種情形,借款協(xié)議顯然無效,由此擔保當然無效。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用<中華人民共和國擔保法>若干問題的解釋》第8條的規(guī)定,本案導致?lián):贤瑹o效的責任不在其,其沒有過錯。但原判未對借款協(xié)議的效力進行認定,直接侵犯其合法權(quán)益。因此,請求二審依法改判確認擔保無效,其不承擔擔保責任,駁回吳某對其的訴請。

二審法院經(jīng)審理認為,合同效力的認定應(yīng)尊重當事人的意思自治原則,只要訂立合同時各方意思表示真實,又沒有違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定,就應(yīng)當確認合同有效。最高人民法院《關(guān)于正確適用<中華人民共和國合同法>若干問題的解釋(二)》第14條對合同法第五十二條第(五)項規(guī)定中的強制性規(guī)定解釋為效力性強制性規(guī)定,本案陳某觸犯刑律的犯罪行為,并不必然導致借款合同無效。因為借款合同的訂立沒有違反法律、行政法規(guī)效力性的強制性規(guī)定。效力上采取從寬認定,是該司法解釋的本意,也可在最大程度上尊重當事人的意思自治。因此,一審判決陳某對本案借款予以歸還,王某、某房地產(chǎn)公司承擔連帶清償責任,并無不當,并判決駁回上訴,維持原判。

案例二⑷:杭某訴徐某保證合同糾紛案

20__年4月20日主債務(wù)人高某⑸通過徐某向杭某借款240萬元,同月26日高某又向杭某借款350萬元,利息為87500元,約定1個月還款,高某向杭出具借條一份, 徐某以擔保人的名義提供擔保,雙方未約定保證范圍、保證方式和保證期間。屆期,徐某及高某均未能依約履行清償義務(wù),杭某訴至法院。徐某辯稱借款人高某涉嫌詐騙,已被公安機關(guān)立案偵查,高某騙取了杭某的資金,借款合同應(yīng)為無效合同,其提供的擔保也為無效,故不應(yīng)承擔保證責任。

一審法院經(jīng)審委會討論認為:合同效力的認定應(yīng)尊重當事人的意思自治原則,只要訂立合同時各方意思表示真實,又沒有違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定,就應(yīng)當確認合同有效。民間借貸涉嫌或構(gòu)成犯罪,合同一方當事人可能被追究刑事責任的,并不當然影響民間借貸合同以及相對應(yīng)的擔保合同的效力。本案中,雙方當事人在訂立借款合同時意思表示真實,提供擔保的意思表示真實,杭某也履行了出借義務(wù),杭某與高某及徐某之間的借貸、保證關(guān)系,并不違反我國法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定,應(yīng)當認定借貸合同為有效合同。關(guān)于徐某提供的保證,徐某既沒有證據(jù)證明杭某與主債務(wù)人高某串通騙取其提供保證的情形,也沒有證據(jù)證明杭某及主債務(wù)人高某對其采取欺詐、脅迫的手段,使其在違背真實意思的情況下提供保證,故徐某的保證責任不能免除,被告徐某應(yīng)對全部債務(wù)承擔保證責任。關(guān)于徐某認為“高峰涉嫌詐騙,借貸合同無效的,應(yīng)先刑后民,中止審理”辯稱意見,法院認為,根據(jù)法律規(guī)定,即使高某借款存在欺詐,借款合同屬于可撤銷合同,不屬于無效合同,應(yīng)由受害人即杭某決定是否申請變更或撤銷,但杭某沒有行使上列權(quán)利,也未向公安機關(guān)報案,而是選擇向保證人主張權(quán)利,借款合同仍然有效。民間借貸涉嫌或構(gòu)成犯罪,合同一方當事人可能被追究刑事責任的,并不當然影響民間借貸合同以及相對應(yīng)的擔保合同的效力;民間借貸糾紛案件的審理并不必須以刑事案件的審理結(jié)果為依據(jù),先刑后民并非審理民刑交叉案件的基本原則,只是一種方式,且本案中徐某承擔保證責任,不會影響高某刑事案件的審理與判決。據(jù)此,法院判決徐某承擔了保證責任。后徐某提出上訴,二審期間經(jīng)調(diào)解達成了調(diào)解意見,徐某支付杭某部分款項。

案例三⑹:丁某訴孫某、戴某保證合同糾紛案

20__年7月7日,借款人焦某向原告丁某借款人民幣200萬元,當日出具了200萬元的借條,孫某、戴某在借條上簽字擔保。20__年1月1日,丁某出具委托書委托案個人趙某向焦某及孫某、戴某催款,1月20日,趙某從戴某處收取10萬元,并出具了收條。公安機關(guān)于20__年12月29日對焦某等人決定以涉嫌集資詐騙立案偵查,后將所涉罪名變更為非法吸收公眾存款罪,并于20__年3月20日就本案的借款對焦某進行了詢問。丁某訴至法院,要求孫某、戴某承擔保證責任,連帶償還借款及利息。

本案經(jīng)一審法院審委會討論決定認為,本案借款人焦某因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪已被公安機關(guān)立案偵查,本案所涉借款亦在公安機關(guān)的偵查范圍之中。本案糾紛涉嫌犯罪,不屬于人民法院受理民事案件的范圍,丁某的應(yīng)予駁回。據(jù)此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條第(四)項、第一百四十條第一款第(三)項的規(guī)定,裁定駁回丁某的。丁某不服提起上訴,二審法院經(jīng)審理認為,本案借款人焦某因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪已被公安機關(guān)立案偵查,本案糾紛亦涉嫌犯罪,應(yīng)先由公安機關(guān)先行處理,暫不屬于人民法院民事案件受案范圍,裁定駁回上訴,維持原裁定。

案例四⑺:吳某訴王某、楊某、某公司民間借貸糾紛案

20__年5月23日,被告王某經(jīng)被告楊某、被告某公司保證向原告吳某借款人民幣550萬元。20__年2月22日,王某被法院一審以集資詐騙罪判處死刑,后被省高院二審改為死緩。20__年2月,原告吳某向法院提訟,要求王某償還借款,并要求楊某、某公司承擔連帶擔保責任。王某對借款無異議;楊某、某公司對擔保事實無異議,但認為涉案借貸發(fā)生在王某的集資詐騙犯罪實施期間,雖未列入刑事判決,但屬于漏罪,應(yīng)補充偵查并移送公安機關(guān)處理;同時認為若涉案借貸構(gòu)成犯罪,則借款行為和擔保行為均屬無效,擔保責任由此免除。

法院審理認為,本案借貸行為發(fā)生在王某的集資詐騙犯罪期間,刑事判決雖未將本案借貸列入犯罪事實中,但本案借貸涉嫌犯罪的可能性較大。由于是否構(gòu)成犯罪對擔保人的責任具有較大影響,故法院對本案予以中止審理,并將犯罪材料移送公安機關(guān),要求公安機關(guān)在四個月內(nèi)對涉案借貸是否予以刑事立案予以書面答復。后公安機關(guān)未予答復、亦未立案,法院對本案恢復審理并作出擔保人承擔連帶償還責任的判決。一審宣判后,雙方均未提起上訴。

(二)對上述案例的歸類分析

從上述具體個案可知,此類糾紛往往是借款人在大量舉債后因非法吸收公眾存款罪或集資詐騙詐騙罪被公安機關(guān)立案處理時,出借人訴至法院要求借款人和擔保人承擔還款責任的。而同為受害人的擔保人,則都以借款人涉嫌犯罪為由,或主張擔保責任免除,或要求案件中止審理并移送公安機關(guān)處理。從各地法院的做法來看,存在著幾種不同的處理方式,在合同效力問題上歸類分析可以概括為 “有效論”和“無效論”,在具體案件處理程序上也分為兩類,即“實體處理論”和“駁回論”。

所謂“有效論”認為,基于刑事犯罪和民事合同系兩種不同的法律關(guān)系,即使行為人涉嫌或構(gòu)成刑事犯罪,也不影響民事合同糾紛的獨立處理,其效力應(yīng)認定有效。所謂“無效論”,即只要行為人的民間借貸行為構(gòu)成刑事犯罪,其行為屬于違反法律規(guī)定的效力性強制規(guī)定,應(yīng)認定為無效。所謂“實體處理論”,即不管行為人是涉嫌或已構(gòu)成刑事犯罪,債權(quán)人以民事糾紛的,法院均應(yīng)受理并作出實體處理。所謂“駁回論”,顧名思義,就是如僅僅是涉嫌刑事犯罪,公安機關(guān)已立案偵查,還沒有刑 事處理結(jié)果,債權(quán)人借款人和保證人或僅保證人的,應(yīng)以民間借貸涉嫌刑事犯罪為由裁定駁回。如最終構(gòu)成刑事犯罪的,則刑事判決中會對所涉贓款進行追繳,實現(xiàn)對出借人的債權(quán)保護,民事程序無須再處理,債權(quán)人再債務(wù)人的一律駁回,保證人的可受理并按無效保證予以處理。如最終不構(gòu)成刑事犯罪,則債權(quán)人再的可按普通民事案件處理。其深層次的考慮是一旦涉嫌非法吸收公眾存款刑事犯罪將對民間借貸合同和保證合同的效力產(chǎn)生影響。如構(gòu)成刑事犯罪,如不構(gòu)成刑事犯罪或所涉借款未列入犯罪數(shù)額,則債權(quán)人可另行,按正常民事審理程序繼續(xù)處理。而在一般民商事合同中,主從合同的效力關(guān)系仍嚴格遵循主合同無效從合同亦無效的邏輯前提。對于民間借貸合同從合同的保證合同也因此分為二種情況予以考慮,即民間借貸合同無效,作為從合同的保證合同自然無效,謂之“雙無效”;二是民間借貸合同有效,保證合同有效,謂之“雙有效”。就上述觀點而言是否有明確的法律依據(jù)作支撐,需要具體分析才能有所定論。從上述四個案例來看,“有效論”、“實體處理論”在審判實踐中占主導,而“無效論”、“駁回論”的空間較小。

“有效論”的理由主要是借款人的違法犯罪行為不能否定單個民間借貸行為的合法性。民間借貸是自然人之間、自然人與非金融機構(gòu)的法人或者其他組織之間自愿協(xié)商,由出借人向借款人提供資金,借款人在約定期限內(nèi)歸還借款和支付利息的民事行為。此種行為受我國《民法通則》和《合同法》規(guī)制?!睹穹ㄍ▌t》第90條規(guī)定:“合法的借貸關(guān)系受法律保護”?!逗贤ā返谖迨l規(guī)定了合同無效的五種情形。要判斷一個借貸合同是否合法有效,需考察其行為是否符合上述情形。雙方當事人在訂立民間借貸合同時,真實意思表示,出借人在出借財物時在主觀上沒有損害其他合法利益的故意和過錯,不存在違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定或以合法形式掩蓋非法目的的情形。雖然債務(wù)人因向社會不特定人群吸收存款涉嫌非法吸收公眾存款犯罪,其借款行為的“總和”違反了金融法律法規(guī)及刑法的相關(guān)規(guī)定,其行為受到了法律的否定,但基于合法的單個借款民事關(guān)系成立在前,非法吸收公眾存款的犯罪形成于后,同一個借款行為不能受到二種不同的法律評價之法理,而不能否定單個的民事借貸行為的效力。案例一、二、四即是以此種理由來裁判的。

“無效論”的法律依據(jù)是《中華人民共和國合同法》第五十二條第(五)項“違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定”。從借款人的借款行為在刑事程序中被認定為非法吸收公眾存款,即已構(gòu)成刑事犯罪,則違反民事法律規(guī)范自在不言之中,其借款行為系違反法律的強制性規(guī)定的行為,則借款人與出借人所簽訂的每一個借款合同均系無效合同,因借款合同自始無效、當然無效。在有擔保合同的情形之下,則作為從合同的擔保合同當然亦無效。

三、涉嫌或構(gòu)成刑事犯罪的民間借貸糾紛處理的依據(jù)和實務(wù)必要

私法自治與國家強制之間的突圍與融合隨著整個社會發(fā)展變化而變化,但一直在上演中。如對違反強制性規(guī)定的合同效力認定就是如此⑻。通過對上述案例的列舉與分析,筆者認為,此類民間借貸糾紛的處理,應(yīng)拋棄國家強制必定影響私法自治的正常走向的傳統(tǒng)觀念,從程序和實體上根據(jù)不同情形分別作出適當安排。這種安排,一方面要確保私法自治中債權(quán)人的合法權(quán)利得到最大保護,體現(xiàn)平等主體交易的安全與穩(wěn)定,增強社會的經(jīng)濟活力;另一方面要保證國家強制能夠在特定場域通過對損害社會大眾利益的違法行為客以刑罰方式發(fā)揮其懲戒和教育公眾的作用,維護經(jīng)濟秩序的穩(wěn)定與統(tǒng)一。

(一)程序上的安排及其法理依據(jù)

對涉嫌非法吸收公眾存款罪等刑事犯罪的民間借貸糾紛的處理,應(yīng)根據(jù)不同情形、不同階段在民事程序上分別作出合理安排。

涉嫌刑事犯罪階段:1、民間借貸案件審理過程中發(fā)現(xiàn)當事人涉嫌非法吸收公眾罪等刑事犯罪時,應(yīng)向偵查機關(guān)移送犯罪線索、材料,偵查機關(guān)立案偵查的,應(yīng)當裁定中止審理;偵查機關(guān)不予立案的,民事案件繼續(xù)審理。這種安排符合《最高人民法院關(guān)于審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的意見》(以下簡稱《審理經(jīng)濟糾紛涉嫌經(jīng)濟犯罪的意見》)的相關(guān)精神。該意見第十二條規(guī)定:“人民法院已立案審理的經(jīng)濟糾紛案件,公安機關(guān)或檢察機關(guān)認為有經(jīng)濟犯罪嫌疑,并說明理由附有關(guān)材料函告受理該案的人民法院的,有關(guān)人民法院應(yīng)當認真審查。經(jīng)過審查,認為確有經(jīng)濟犯罪嫌疑的,應(yīng)當將案件移送公安機關(guān)或檢察機關(guān),并書面通知當事人,退還案件受理費;如認為確屬經(jīng)濟糾紛案件的,應(yīng)當依法繼續(xù)審理,并將結(jié)果函告有關(guān)公安機關(guān)或檢察機關(guān)?!?/p>

2、涉嫌刑事犯罪已被偵查機關(guān)立案偵查后,債權(quán)人以債務(wù)人為被告、以債務(wù)人和保證人為共同被告、或者以保證人為被告的,法院均應(yīng)以案件涉嫌犯罪,暫不屬于民事案件受理范圍為由,裁定駁回當事人。因為最高人民法院《審理經(jīng)濟糾紛涉嫌經(jīng)濟犯罪的意見》第十一條規(guī)定:“人民法院作為經(jīng)濟糾紛受理的案件,經(jīng)審理認為不屬經(jīng)濟糾紛案件而有經(jīng)濟犯罪嫌疑的,應(yīng)當裁定駁回,將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或檢察機關(guān)?!倍疫@種情況下的民事案件往往需要以刑事案件審理結(jié)果為依據(jù),如果不予駁回,將占用不必要的司法資源,無故拖延民事案件審理期限,對法院和權(quán)利人均不利。

構(gòu)成刑事犯罪階段:刑事案件結(jié)果出來后,權(quán)利人借款人或保證人,法院應(yīng)予受理并在審理后依法作出裁判。

(二)實體上的處理及法律依據(jù)

借款人構(gòu)成非法吸收公存款罪等刑事犯罪的,債權(quán)人的,法院對民間借貸合同應(yīng)以民間借貸違反法律的強制性規(guī)定為由認定為無效,同時按照“主合同無效從合同亦無效”的原則認定從屬的保證合同亦無效,并按合同無效的法律規(guī)定作出相應(yīng)裁判。

《合同法》第五十二條第五項規(guī)定,違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定的合同無效。而《合同法》司法解釋二規(guī)定,必須是違反效力性強制性規(guī)定的民事合同才認定為無效。對于構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的民間借貸,其行為顯然是違反了刑法的有關(guān)規(guī)定。其是否有效就在于其所違反的規(guī)定是不是效力性的強制性規(guī)定。經(jīng)過考察,其答案應(yīng)當是肯定的。首先,根據(jù)1998年7月13日國務(wù)院《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》規(guī)定非法吸收公眾存款是指未經(jīng)中國人民銀行批準,向社會不特定對象吸收資金,出具憑證,承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動;變相吸收公眾存款是指未經(jīng)中國人民銀行批準,不以吸收公眾存款的名義,向社會不特定對象吸收資金,但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款性質(zhì)相同的活動。構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的民間借貸行為應(yīng)在上述規(guī)定的取締范圍內(nèi),應(yīng)當屬于違反了效力性的強制性規(guī)定,所以應(yīng)認定為無效。案例一、二、四中的裁判觀點割裂了個體與整體的關(guān)系,實質(zhì)上是將刑法中的強制性規(guī)定依《合同法》司法解釋二的精神劃定為管理性規(guī)定,是極為不妥的,與刑法的本質(zhì)不符。其次,此類民間借貸合同中,借款人雖然采用的形式表面上與普通民間借貸無異,但實質(zhì)上經(jīng)過刑事程序的認定,屬于《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》所打擊的對象,其目的是非法的,這也就符合《合同法》第五十二條第三項規(guī)定的以合法形式掩蓋非法目的的情形,也應(yīng)認定為無效。第三,如果在被刑法以否定性評價的基礎(chǔ)上,認定所涉的民間借貸行為有效,將此中的債權(quán)人作為普通債權(quán)人予以保護,與立法初衷相悖。因為作為國家強制的代表,刑法對私法自治的干預是有選擇性的,一旦入選其中,乃是國家以客以刑罰的方式為民事行為劃定了界限,以維護國家相應(yīng)的秩序。而且大多數(shù)債權(quán)人對于借款人非法吸收公眾存款的行為有一定的知曉,債權(quán)人在其中也有一定過錯的。

篇(6)

    1999年8月份海關(guān)將在銀行質(zhì)押的這輛本田雅閣轎車認定為走私車予以沒收。貸款期滿至現(xiàn)在魏某也未還貸款。

    本案認定有兩種不同意見:

    第一種意見認為:魏某的行為構(gòu)成挪用公款罪。魏某利用職務(wù)之便,以單位名義到銀行貸款,該款應(yīng)視為公款,魏某用公款還個人借款,其行為符合挪用公款罪的特征,應(yīng)定挪用公款罪。

篇(7)

    被告人:劉華樹,男,32歲,四川省成都市龍泉驛區(qū)茶店鄉(xiāng)農(nóng)民,1993年8月30日被逮捕。

    被告人:魏明會,女,32歲,四川省簡陽縣人,農(nóng)民,住成都市龍泉驛區(qū)茶店鄉(xiāng)幸福村六組,系劉華樹之妻。

    1993年4月中旬,被告人劉華樹與他人合伙開辦的金屬加工廠急需資金,因無人擔保貸不到款。為了達到貸款的目的,劉華樹即與其妻被告人魏明會共謀后,將其在中國農(nóng)業(yè)銀行龍泉驛區(qū)支行大面營業(yè)所所存的活期存折余額221.58元涂改為12160元,偽造該營業(yè)所的證明一份,加蓋了私刻的該所公章,以此作為抵押物,從龍泉驛區(qū)龍泉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)合作基金會(以下簡稱基金會)貸款10000元,用于本廠生產(chǎn)。貸款到期后,因為另一合伙人退伙,生產(chǎn)不景氣,貸款分文未還。基金會發(fā)現(xiàn)被騙后報案,公安機關(guān)將劉華樹抓獲。案發(fā)后,兩被告人的認罪態(tài)度較好。

    「審判

    成都市龍泉驛區(qū)人民法院經(jīng)公開審理認為,被告人劉華樹、魏明會為了騙取貸款,偽造銀行證件和印章,影響銀行信譽,妨害金融機關(guān)的正常管理活動,其行為已構(gòu)成偽造、變造證件罪。鑒于被告人案發(fā)后認罪態(tài)度較好,酌情予以從輕判處。該院依照《中華人民共和國刑法》第一百六十七條、第二十二條第一款、第三十二條的規(guī)定,于1993年12月21日判決如下:

    一、被告人劉華樹犯偽造、變造證件罪,判處拘役六個月;

    二、被告人魏明會犯偽造、變造證件罪,免予刑事處分。

    宣判后,二被告人均未提出上訴。

    「評析

    本案在審理過程中,對被告人劉華樹、魏明會的行為如何定性,有三種不同意見。

    第一種意見認為,兩被告人涂改存款余額,偽造銀行證明,目的在于欺騙基金會的工作人員,誤信其有償還貸款的能力,從而騙得貸款,并且在事實上已經(jīng)造成貸款分文未還的后果。其行為具有詐騙的性質(zhì),符合詐騙罪的構(gòu)成要件,應(yīng)定詐騙罪。

    第二種意見認為,兩被告人向基金會貸款,手續(xù)齊全,立有借據(jù),符合貸款合同的要求。雖然他們在借款時采用了欺詐手段,但這并不能改變其借貸的性質(zhì)。他們騙取貸款的目的只是暫時使用,以后還要歸還,并非侵吞占有。因此兩被告人的行為不構(gòu)成犯罪,屬于借款糾紛,應(yīng)按經(jīng)濟糾紛案件處理。

    第三種意見認為,兩被告人的行為構(gòu)成偽造、變造證件罪。理由是:

    (1)兩被告人的行為不構(gòu)成詐騙罪。他們涂改存折、偽造證明的主觀故意從預謀之時起就很明確,就是要利用這些偽造、變造的證件作抵押,騙取貸款。貸款是要歸還的,并與貸款方立有借據(jù),寫明了還款時間。他們在取得貸款后并未揮霍,而是按照貸款申請的用途用于工廠生產(chǎn)。這說明被告人有歸還貸款的打算,只是由于生產(chǎn)不景氣才未能按期還款。他們騙取貸款只是為了暫時使用,并非將這筆貸款侵吞,這與詐騙罪中的行為人主觀上具有非法占有公私財物的目的截然不同,故不能按詐騙罪論處。

    (2)本案也不能按經(jīng)濟糾紛案件處理。被告人劉華樹與基金會的借貸關(guān)系雖然是雙方當事人自愿建立的,并且簽有合同,符合借貸合同的形式要件,但是被告人借款時實施了偽造、變造證件、印章的欺詐行為,觸犯了刑律,擾亂了金融機關(guān)的管理秩序,應(yīng)當追究其刑事責任。如果本案按經(jīng)濟糾紛處理,勢必放縱罪犯,顯然不當。

    (3)兩被告人的行為應(yīng)定偽造、變造證件罪。所謂偽造、變造證件罪,是指偽造、變造國家機關(guān)、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體的證件的行為。這些證件是用以證明一定的權(quán)利義務(wù)關(guān)系或者有關(guān)事實的憑證。被告人變造存款存折,偽造銀行證明,用來作抵押,正是為了證明他們有償還貸款能力這一虛假情況。被告人的行為完全符合刑法第一百六十七條規(guī)定的偽造、變造證件罪,應(yīng)按此罪處罰。